Наследство — комментарии наследственных правоотношений

Время чтения: 5 минут

Гражданско-правовые отношения – неотъемлемая часть нашей жизни. Ежедневно мы вступаем в разные виды правовых отношений, которые регламентируются гражданским законодательством. Не всегда они облечены в форму закона или договора.

Например, покупка хлеба в магазине – это правовые отношения купли-продажи, а пребывание ребенка в детском саду – отношения по предоставлению образовательной услуги. Наследственное правоотношение имеет с ними как сходства, так и отличия.Наследство - комментарии наследственных правоотношений

Основания для возникновения

Как и другие гражданские правоотношения, наследственные основаны на равенстве участников процесса, отсутствии их подчиненности. Подчиненность присутствует, например, в административных, властных правоотношениях.

Предметом наследственных отношений являются имущественные и неимущественные права и обязанности, урегулированные по свободному волеизъявлению сторон.

Особенность отношений наследования состоит в том, что на момент их возникновения одного из участников уже нет в живых. Наследственные правоотношения возникают для реализации воли (решения) умершего человека.

  • Хотя в момент существования отношений наследования наследодатель уже умер, нельзя говорить о том, что его участие в правоотношении отсутствует – оно осуществлено при жизни и лишь отсрочено во времени.
  • Любой человек волен оставить распоряжения относительно своего имущества на случай смерти или не делать таковых.
  • Основанием возникновения наследственного правоотношения может быть:
  • смерть лица либо вступление обретение законной силы судебным решением о признании гражданина умершим;
  • наличие имущества, закрепленного за умершим на законных правах;
  • наличие оформленного завещания или родственной связи между умершим и наследником;
  • факт нахождения наследника в живых (для юридических лиц – факт существования) на момент открытия наследства;
  • обращение наследника с целью принятия наследства в установленный законом срок.

Обязательным фактом является наличие имущества у умершего, ведь наследование невозможно, если отсутствуют активы, принадлежавшие ему на законных правах.

Из чего состоит наследственное право

Каждое государство формирует систему законодательства, на основании и в соответствии с которой граждане реализуют свои права и обязанности.

Совокупность норм, регулирующих отношения перехода прав от наследодателя к наследнику, представляет собой наследственное право. Его основой являются законы и подзаконные акты, основными из которых выступают Гражданский и Семейный кодексы.

Теоретические основы наследственного права изложены в научных трудах правоведов. Обязательной его составляющей является судебная практика, наработанная в ходе рассмотрения наследственных споров.

Различные аспекты наследственных правоотношений предлагаем подробнее рассмотреть в материале «Наследственное право».

наследственного правоотношения и его состав определяют субъект, объект и, собственно, сами правоотношения. Объектом (предметом) выступает имущественная масса, подлежащая перераспределению после смерти человека.

Отношения наследования представляют собой возможность принятия или отказа от имущества со стороны правопреемника, а также действия, которые совершаются преемником в случае вступления в права наследования: оформление, получение соответствующих документов, выполнение обязательств умершего и прочее.

Сложнее с определением субъекта. Как отмечалось ранее, субъекты наследственного правоотношения особенны тем, что умерший человек, из-за которого и возникают отношения правопреемства, в них непосредственного участия не принимает.

Фактически субъектами являются только наследники.Наследство - комментарии наследственных правоотношений

В зависимости от этапов, в которых они принимают участие, их условно можно разделить на две группы:

  • те, которые призваны к наследству;
  • те, которые его приняли.

При этом нельзя не отметить лиц, которые по завещанию не наследуют, однако на них возложено исполнение некоторых обязанностей. В некоторых классификациях их также относят к субъектам отношений наследования.

Участники наследственного правоотношения и их права и обязанности – более широкая группа относительно субъектов. К числу участников относятся нотариусы, государственные органы, свидетели при составлении завещаний, переводчики, рукоприкладчики. Эти лица лично не заинтересованы в реализации прав и обязанностей правопреемниками, но принимают непосредственное участие в процессе.

Рукоприкладчик, например, подписывает завещание вместо немощного человека, свидетели и переводчик выполняют свою специфическую функцию. Нотариус является фактически «режиссером» процесса оформления наследства, а госорганы как держатели основной информации и регистрационные офисы способствуют реализации прав сторон.

Кто может выступать наследником

Наследником по завещанию может быть любое лицо:

  • физическое независимо от гражданства, пола, возраста и иных отличительных признаков;
  • юридическое: предприятие, хозяйственное общество, независимо от формы собственности, учреждение, организация;
  • государство или муниципальное образование.

Основаниями возникновения наследования по завещанию является совокупность фактов и событий: смерть человека, владевшего имуществом, наличие нотариально оформленного распоряжения и действия по принятию полагающегося.

По закону к наследованию обычно призываются физические лица в зависимости от степени родства и близости к умершему. Перечень и очередность наследников по закону установлена гражданским законодательством.

Если окажется, что наследников нет и по закону, и по завещанию, все нажитое умершим считается выморочным имуществом и переходит государству.

Чтобы точно знать, кто наследует, что и когда, предлагаем ознакомиться со статьей «Кто имеет право на наследство».

Наследственно-правовые отношения возникают с момента смерти человека, которого юридическая наука именует наследодателем. Наследодатель – это лицо, чье имущество переходит после его смерти к другим лицам.

Речь идет только о физических лицах, юридическое лицо наследодателем быть не может.

  1. Существует одна особенность, которую следует учитывать наследодателям по завещанию: чтобы исключить возможность последующего признания документа недействительным, наследодатель должен находиться «в трезвом уме и ясной памяти», то есть понимать характер своих действий.
  2. Кроме того, наследодатель должен быть совершеннолетним (достигшим 18-летнего возраста, рано вступившим в брак либо самостоятельно осуществляющим предпринимательскую деятельность), то есть полностью дееспособным.
  3. На тех, кто полагается на волю закона, эти требования не распространяются – это можно отнести к особенности наследственного правоотношения.
  4. Больше информации и примеров в материале «Кто может быть наследодателем».

Что относится к объектам наследственных правоотношений

После смерти человека принадлежавшие ему вещи никуда не исчезают, они лишь меняют собственника. Относительно них составляются завещания или применяются нормы действующего законодательства.

Поскольку вещи и права не являются одушевленными и не могут совершать самостоятельные действия, то в наследственных правоотношениях они выступают объектами.

Правопреемники, будучи живыми, соответственно являются субъектами.Наследство - комментарии наследственных правоотношений

Характеристика наследственных отношений, предусмотренных законом, устанавливает: чтобы быть унаследованными, объекты не должны быть запрещены к обороту (наркотики, оружие, некоторые виды химических веществ).

Чтобы стать обладателем имущества, ограниченного в обороте, нужно иметь специальные разрешения, например, на ношение оружия.

Если таких прав у правопреемника нет, объекты наследования могут быть реализованы с передачей вырученных средств наследнику.

Чтобы уяснить, что является по закону предметом наследования, рекомендуем прочитать статью «Объекты наследственного правоотношения».

Понятие наследственной массы

Наследственная масса – это комплекс имущественных и неимущественных прав и обязанностей, которые переходят от умершего к его наследникам. Проще говоря, в наследственной массе условно можно выделить имущество и права (не выраженный предмет материального мира, имеющий свою стоимость).

К имуществу отнесем земельные участки, недвижимость, автомобили, деньги, ювелирные изделия и другие предметы. Права же включают в себя участие в юридических лицах (корпоративные права), возможность получения вознаграждения автора или изобретателя (авторские, патентные права) и прочее.

Есть и права, которые не подлежат наследованию и не включаются в наследственную массу: пенсионные и социальные выплаты, права, неразрывно связанные с личностью умершего, и некоторые другие. Более подробно об этом можно узнать из публикации «Наследственная масса».

Как получить наследство по закону: Видео

Источник: https://zakon7ya.ru/nasledstvo/nasledovanie/nasledstvennoe-pravootnoshenie.html

Наследство

Наследство - комментарии наследственных правоотношений

Часто камнем преткновения после нелегких событий в жизни, таких как смерть близких людей, становится наследство и раздел имущества. Судебные тяжбы по таким вопросам достаточно распространены, объем судебной практики рассмотрения споров значителен. В данной рубрике мы разместили комментарии к законам по вопросам наследства, а также ссылки на актуальные примеры и образцы заявлений в суд.

Как регулируется наследство в российском законодательстве, основные термины

Нормы о наследстве, его видах и способах принятия регулируются нормами Гражданского кодекса Российской Федерации. Все они скомпонованы в разделе V части 3 ГК РФ. Вопросы ведения наследственных дел нашли свое отражение в Основах законодательства о нотариате.

Наследодатель может составить завещание в отношении всего своего имущества или его части. К такой процедуре следует подойти ответственно. Необходимо владеть информацией о правилах составления такого документа, как и когда оно может быть признано недействительным. Свобода завещания в нашей стране ограничена правом на обязательную долю в наследстве.

Когда завещание отсутствует, происходит наследование по закону. То есть наследники призываются к наследованию в порядке очередности.

Для наследников в первую очередь важно определиться с датой открытия наследства и местом его открытия. Нюансы их определения мы осветили в соответствующих статьях данного раздела. Именно они влияют на вступление в наследство, сроки, документы.

Порядок принятия наследства и оформления его после смерти практически идентичен и при наличии завещание, и при его отсутствии. Особенности имеет вступление в наследство при наследственной трансмиссии. При добросовестном отношении к своим правам и обязанностям всеми наследниками вопросы наследства будут решены у нотариуса. В противном случае может возникнуть необходимость обратиться в суд.

Обращение в суд по вопросам наследства

Прежде всего, в суд может понадобиться обращение за установлением юридического факта: места открытия наследства, факта принятия наследства, факта смерти наследодателя, нахождения на иждивении. При пропуске срока для принятия наследства потребуется предпринять меры по его восстановлению.

Только по судебному решению может быть уменьшен размер обязательной доли в наследстве, вплоть до полного отказа в ее присуждении, отстранены и потерять право на наследство лица, которые злостно уклонялись от исполнения обязанностей по содержанию наследодателя и совершали другие противоправные действия.

Лишение права наследства

Сколько стоит оформить наследство, госпошлина на наследство

Наследственное дело

Как отказаться от наследства, образец заявления

Наследственная трансмиссия

Восстановление срока принятия наследства

Право на обязательную долю в наследстве

Оформление наследства после смерти

Вступление в наследство, сроки, документы

Очередность вступления в наследство

Принятие наследства

Место открытия наследства

Открытие наследства, как заявить о наследстве

ОФОРМИВ ОНЛАЙН-ЗАЯВКУ НА ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ПРЯМО СЕЙЧАС, ВЫ ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 10%

Источник: http://xn--80aafg4awbfege9o.xn--p1ai/iski_vse/kommentarii-zakonov/nasledstvo/index.htm

Наследственные правоотношения: субъекты, возникновение, основание

Наследственные правоотношения подразумевают взаимосвязь лиц (физических или юридических) на основании имеющих юридическую силу документов и в рамках действующего законодательства. В правовом государстве наследственные дела не могут обойтись без обязательной законодательной регламентации. Нормативная база по вопросам наследования и правоотношений прописана в Гражданском Кодексе.

Наследственные правоотношения: основные понятия

Все должностные лица и госучреждения действуют на основании строгого соблюдения процессуального и документального регламента, установленного в рамках законодательства. Исполнителями являются нотариус, судебные инстанции и регистрационные органы.

Переменным фигурантом выступает лишь суд, так как сюда приходится обращаться недовольным исключительно при возникновении спорных ситуаций. При этом даже заключаемые в добровольном формате соглашения должны иметь официальный характер, то есть являться нотариально заверенными. Перечисленные нормативы касаются периода после открытия наследства (кончины наследодателя).

Читайте также:  Оплата административного штрафа: сроки и порядок уплаты, последствия нарушения

Основные понятия правоотношений при распределении наследства:

  1. Предмет правоотношений (их суть и целенаправленность).
  2. Объект правоотношений (наследственная масса).
  3. Субъекты правоотношений: наследодатель, наследники, а также иные дополнительные лица, подключаемые в зависимости от ситуации.

Важную роль в наследственных делах играет способ дележки имущества и денег скончавшегося гражданина. Для этого также применяется нормативная база либо удостоверенное нотариусом завещание. Оформленное в неофициальном формате волеизъявление не подлежит его приобщению к будущему наследственному делу и не является базой для правоотношений.

Исключением служат завещания, не заверенные нотариально, но приравненные по силе к юридическим документам. В эту специфичную категорию входят распоряжения, составленные в чрезвычайных обстоятельствах (при угрозе жизни). В отдельных случаях эти документы могут заверяться заменяющими нотариуса лицами.

Предмет наследственных отношений

В данном случае подразумевается не понятие вещного или иного имущества, а суть правоотношений. Предметность правоотношений заключается в необходимости произвести законный дележ наследства скончавшегося гражданина, базируясь на оставленном им завещании либо очередности наследников в лице родственников.

Особенность отношений

Взаимодействие всех фигурирующих в наследственном разделе лиц происходит в рамках правового поля. Все нотариальные документы (будь то само завещание или постановление об его отмене, свидетельство о праве на наследство и пр.) издаются на унифицированных бланках государственного образца. Выгодополучатели вынуждены вступать в правоотношения.

Вступление в наследство подразумевает обязательное подтверждение своего желания у нотариуса. Приобретатели не могут просто присвоить себе собственность почившего без юридических оснований. Как принятие, так и отказ от наследства подтверждаются соответствующим заявлением. В законодательстве предусмотрено фактическое принятие наследства, но и оно потребует в дальнейшем доказывания в суде.

Контактирование с судебными инстанциями также происходит по четким правилам. Такие правоотношения наследников с юстиционными органами подчиняются ГПК РФ. Для формирования и подачи иска недовольному по какому-то вопросу претенденту на наследство ему следует руководствоваться статьями 131—32.

Основания, при которых возникают наследственные правоотношения

Для заведения наследственного дела и инициирования правоотношений участников требуется несколько оснований. Все они наступают последовательно. Наследодатель может оказать непосредственное влияние на характер этих правоотношений, составив завещание и, возможно, распорядившись в нем о создании наследственного фонда или назначения для раздела душеприказчика.

Основания и этапы вступления в правоотношения:

  1. Открытие наследства (происходит автоматически по факту установленной кончины наследодателя).
  2. Появление права наследования у завещательных или законных претендентов.
  3. Подтверждение этого права в заявительном формате на приеме у нотариуса.

Наследство открывается только после смерти собственника. Граждане обращаются к нотариусу для заведения наследственного дела (некоторых претендентов нотариус извещает сам). При этом выявляется наличие права притязаний у желающих получить свою долю (при их включении в завещание или раздел наследства по закону). После пишутся заявления.

Здесь подразумеваются все фигурирующие в наследственном деле лица, вступающие в правоотношения. Это может быть узкий круг граждан, состоящий из наследодателя и наследников, или же более расширенный. При заверении завещания могут присутствовать свидетели, а разделу наследства будет способствовать назначенный волеизъявителем душеприказчик.

Кто может быть наследником

Преемниками почившего гражданина могут выступать как физические, так и юридические лица. Конкретный круг определяется исходя из наличия завещания или без него (при отсутствии). Во втором случае подключается законный раздел, основанный на очередности наследников. Их последовательное рассмотрение в качестве претендентов осуществляется на основе родственной связи с умершим.

Завещание допускает наделение правами на наследство любых лиц по желанию завещателя. Однако такая свобода ограничивается потребностями незащищенных претендентов на наследство: иждивенцам покойного положено обязательное выделение доли в наследственной массе.

Создание фонда после смерти завещателя актуально при наличии у него крупного бизнеса. Наследственный фонд призван продолжить ведение этого дела в том случае, если человек не доверяет своим непосредственным наследникам. Таким образом он также становится фигурантом правоотношений.

Несмотря на то, что именно фонд получает свидетельство на наследство, он не характеризуется как его прямой получатель. Управленческие позиции новой организации и занимающие их лица определены, но они получают доход от своей непосредственной должностной деятельности. Наследники в этих обстоятельствах считаются выгодоприобретателями, получающими дивиденды от деятельности фонда.

Требования, которым должен отвечать правопреемник

Преемник должен наделяться правом наследования по завещанию либо находиться в одной из наследственных очередей по закону. Во втором случае предполагается семь линий Ближе к началу находятся ближайшие родственники и супруги, а к концу — дальняя родня.

Кандидат подтверждает намерения относительно наследства в соответствии со своими гарантиями, оформляя заявление. В последующий период ожидания (полгода с момента открытия наследства) он также обязан совершить ряд действий: оценка имущества, уплата пошлины, получение свидетельства. Чтобы успешно присвоить наследство, надо соответствовать статусу достойного наследника.

Недостойным правопеемник объявляется в исковом порядке по инициативе заинтересованного лица (чаще из числа остальных претендентов). Осуществимо это по статье 1117 ГК. Поводами для присуждения этого статуса выступает уклонение от обязательств перед наследодателем при его жизни, обесценивание его последней воли или попрание интересов остальных наследников.

Наследодателем вправе выступать любой гражданин старше восемнадцати лет при наличии у него зарегистрированной собственности (движимой и недвижимой) или денежных ресурсов. Максимальных возрастных ограничений здесь не установлено.

Любой умерший человек будет называться наследодателем независимо от того, написал он завещание или нет, а также наличия или отсутствия наследников. В последнем случае его имущество будет признано выморочным и передано в территориальный или федеральный бюджет. Такая процедура также подходит под определение наследственных правоотношений.

Требования к волеизъявителю при написании завещания

Основным требованием относительно личности наследодателя является его психическая и умственная дееспособность, для подтверждения которой нотариус может запросить медицинскую справку. Физическая недееспособность при возможности выражать свои мысли не является ограничением. В этом случае устраивается более сложная процедура заверения завещания с участием третьих лиц.

В процессуальном плане к наследодателю предъявляется требование о формировании и предоставлении в нотариальную контору нужного пакета документов для заверения. В первую очередь необходимо удостоверить свою личность, предъявив паспорт. В перечень остальных бумаг входят свидетельствующие о праве собственности документы, копии паспортов наследников.

Кого или что нельзя включать в список наследников

Фактически в текст завещания можно включить любые наследственные объекты. Нотариус не обязан проверять действительность предъявляемой по ним документации и их наличие. Однако при разделе наследства будет участвовать исключительно зарегистрированная на имя наследодателя собственность или же деньги, хранящиеся на его персональных счетах в банке.

В отсутствии завещания наследственная масса распределяется по факту ее выявления. Объекты владения, которые не были зарегистрированы на бывшего пользователя, в наследственную массу включать нельзя. При наличии регистрации, но потере на нее правоустанавливающих документов восстановлением придется заниматься будущим собственникам.

Ограничений по включению наследников в завещание нет. Имеется рекомендация относительно учета обязательной доли иждивенцев. При разделении наследства по закону из наследования исключаются недобросовестные субъекты правоотношений в соответствии со ст. 1117 ГК. Других ограничений здесь также не выявляется.

Объекты наследственных правоотношений

Наследование предполагает переход имущества и денег наследодателя к его правопреемникам. Переходящие позиции выступают объектами правоотношений в наследственных делах.

Стоит отметить, что по законодательству принятие наследства ч условиями или в частичном выражении невозможно.

Человек либо полностью принимает назначенную ему долю, либо отказывается от нее (возможно, в адрес другого наследника).

Наследственная масса: что это такое

Объектом правоотношений выступает единичная, переходящая по наследству позиция имущественного или денежного характера либо целая наследственная масса, подразумевающая перечень таковых позиций. Иногда содержание наследства выявить очень сложно (особенно без завещания). В этом случае приходится устанавливать наличие и местонахождение объектов правоотношений.

Выявление активов и имущества можно осуществить самостоятельно при обращении в регистрационные органы учета (например, в Росреестр при выявлении недвижимых объектов или в ГИБДД для поиска информации о наличии автомобиля и т.д.). Кроме того, клиенты могут обращаться к нотариусу для организации его профессионального запроса к госструктуры или, к примеру, в банковские учреждения.

Источник: https://NasledoVed.ru/nasledstvennye-pravootnosheniya/

Комментарий к законодательству о наследовании

Материал
подготовлен с использованием правовых
актов

по
состоянию на 2 марта 2009 года

С.П. Гришаев

Гришаев
Сергей Павлович, кандидат юридических
наук, доцент кафедры гражданского права
МГЮА.

Глава 1. Общие положения наследственного права

§ 1. Понятие наследственного права

Законодательство
Российской Федерации, осуществляющей
переход к рыночной экономике, коренным
образом меняется.

Изменения в
законодательстве затронули и центральный
институт гражданского права — институт
права собственности, а значит, и институт
наследования.

Сняты ранее действовавшие
ограничения на количество и виды
имущества, которые могут находиться в
собственности граждан, и соответственно
расширяется состав имущества, которое
может переходить по наследству.

Связь
между двумя институтами взаимная: с
одной стороны, наследование позволяет
реализовать правомочие собственника
по распоряжению своим имуществом, а с
другой — является одним из оснований
возникновения права собственности.
Таким образом, институт наследования
является производным по отношению к
совокупности правовых норм, регулирующих
отношения собственности граждан.

Право
унаследовать имущество умершего после
его смерти в определенном смысле является
стимулятором развития производительных
сил в обществе. Осознание того, что
заработанное человеком после его смерти
перейдет к близким ему людям, является
мощным побудительным стимулом к более
эффективному труду.

Значение
наследственного права за последние
годы, несомненно, выросло. Хотя большая
часть наших граждан не стала жить лучше,
однако появился значительный слой
людей, которым принадлежит дорогостоящая
собственность — земельные участки,
коттеджи, ценные бумаги и т.д. Для таких
людей совершено небезразлично, какова
судьба принадлежащего им имущества
после их смерти.

Таким
образом, позитивной стороной наследования
является то, что оно способствует
поддержанию стабильности в обществе,
поскольку способствует деловой
активности, сохранению семейных устоев,
обеспечению материальной базы для новых
поколений, защите интересов должников
и кредиторов наследодателя. Вместе с
тем отрицательным моментом наследования
является то, что оно создает предпосылки
к социальному неравенству и созданию
паразитической прослойки в обществе.

Термин
«наследственное право» можно
рассматривать в объективном и субъективном
смысле.

В
объективном смысле наследственное
право является совокупностью правовых
норм, регулирующих процесс перехода
прав и обязанностей умершего гражданина
к другим лицам в порядке универсального
и непосредственного правопреемства.

Сюда же входят правовые акты, регулирующие
отношения, возникающие в связи с открытием
наследства, защитой, осуществлением и
оформлением наследственных прав. Таким
образом, наследственным правом
регулируются и отношения, которые по
своей сути не являются наследственными.

Такие отношения возникают либо еще до
открытия наследства (например, отношения,
связанные с составлением завещания)
либо после (например, отношения, связанные
с разделом наследства).

Как
совокупность правовых норм наследственное
право появилось на определенном этапе
человеческого развития с отменой
уравнительного распределения в общине
и началом частного присвоения средств
и результатов производства.

В
субъективном смысле под наследственным
правом принято понимать право лица быть
призванным к наследованию, а также его
правомочия после принятия наследства.
Как было отмечено в Определении
Конституционного Суда РФ от 30 сентября
2004 г., «право наследования включает
в себя как право наследодателя
распорядиться своим имуществом на
случай смерти, так и права наследников
на его получение».

Читайте также:  Расшифровка категорий водительского удостоверения: какие виды прав существуют

В
силу своей важности наследственное
право в объективном смысле является
конституционным правом. Так, в п. 4 ст.
35 Конституции РФ сказано, что право
наследования гарантируется.

В данном
случае законодатель ограничился только
самой общей формулировкой. Более
подробная регламентация содержится в
нормах гражданского законодательства.

При этом регулирование наследственных
отношений как части однородных
гражданско-правовых отношений относится
к исключительному ведению Российской
Федерации.

Наследственное
право является компонентом особенной
части гражданского права и в связи с
этим регулируется в первую очередь
соответствующим разделом ГК.

Ранее
действовавшее законодательство было
рассчитано на экономическую систему,
в которой преобладала государственная
собственность. Нормы наследственного
права, сформировавшиеся в период
советской власти, не отражали новых
реалий, сложившихся в экономической
жизни страны.

Речь идет прежде всего о
введении института частной собственности,
расширении числа участников гражданских
отношений, большом внимании, уделяющемся
защите имущественных и личных
неимущественных прав граждан.

Новые
положения ГК, регулирующие наследственные
отношения, призваны привести их в
соответствие с действующей правовой
системой.

Следует отметить, что
наследственное право является достаточно
консервативным и поэтому отдельные
положения ранее действовавшего
законодательства сохранились; вместе
с тем появились и принципиально новые
положения.

Традиционно
в наследственном праве новый правовой
акт распространяется на наследство,
открывшееся до введения его в действие,
но к моменту его принятия не принятое
никем из наследников и не перешедшее
по праву наследования к государству. В
статье 6 Федерального закона от 1 ноября
2001 г.

«О введении в действие части
третьей Гражданского кодекса Российской
Федерации» отмечено, что «применительно
к наследству, открывшемуся до введения
в действие части третьей Кодекса, если
срок для принятия наследства не истек
на день введения в действие части третьей
Кодекса либо если указанный срок истек,
но на день введения в действие части
третьей Кодекса наследство не было
принято никем из наследников, указанных
в статьях 532 и 548 Гражданского кодекса
РСФСР, свидетельство о праве на наследство
не было выдано Российской Федерации,
субъекту Российской Федерации или
муниципальному образованию или
наследственное имущество не перешло в
собственность по иным установленным
законом основаниям. В этих случаях лица,
которые не могли быть наследниками по
закону в соответствии с правилами
Гражданского кодекса РСФСР, но являются
таковыми по правилам части третьей
Кодекса (статьи 1142 — 1148), могут принять
наследство в течение шести месяцев со
дня введения в действие части третьей
Кодекса.

Правовое
регулирование отношений, связанных с
переходом наследственного имущества,
осуществляется ГК (ч. 3) и другими
федеральными законами, а в случаях,
предусмотренных законом, иными правовыми
актами.

Из этого, прежде всего, следует,
что указы Президента и постановления
Правительства (именуемые на основании
п. 6 ст.

3 ГК РФ иными правовыми актами)
могут регулировать наследственные
отношения только на основании прямого
указания закона, причем таковым может
быть любой закон, а не только ГК.

Таким
образом, наследственное право как
совокупность правовых норм регулируется
не только частью третьей ГК РФ (раздел
V), вступившей в силу с 1 марта 2002 г. и
внесшей кардинальные изменения в систему
наследственных отношений.

Речь идет
также и о других положениях ГК, регулирующих
отдельные положения наследственного
права (например, нормы, регулирующие
порядок перехода по наследству долей
и паев в уставном капитале хозяйственных
обществ и товариществ).

При этом правовые
нормы раздела V ГК РФ, посвященные
наследственному праву, составляют
неотъемлемую часть гражданского
законодательства, регулирующего
имущественные и неимущественные
отношения, основанные на равенстве,
автономии воли и имущественной
самостоятельности их участников. Они
регулируют отношения, возникающие в
связи со смертью наследодателя и
открытием наследства.

Кроме
того, соответствующие нормы есть в
Федеральном законе «Об акционерных
обществах» , Федеральном законе
«Об обществах с ограниченной
ответственностью» , Законе РФ
«О потребительской кооперации»
, Федеральном законе «О
производственных кооперативах»
и др.

———————————

СЗ РФ. 1996. N 1. Ст. 1; N 25. Ст. 2956.

Российская газета. 17 февраля 1998 г., 14
июля 1998 г.

СЗ РФ. 1997. N 28. Ст. 3306.

СЗ РФ. 1996. N 20. Ст. 2321.

Наконец,
к наследственным правоотношениям
применимы отдельные положения Семейного
кодекса РФ, Основ законодательства о
нотариате , норм гражданского
процессуального законодательства.

———————————

Российская газета. 13 марта 1993 г.

Вопросы
наследования обычно регулируются
нормами внутреннего законодательства,
однако отдельные вопросы регулируются
многосторонними и двусторонними
международными соглашениями.

В качестве
примера можно привести Вашингтонскую
конвенцию о форме международного
завещания от 26 октября 1973 г.

Вопросы
наследования регулируются также в
двусторонних договорах о правовой
помощи по гражданским, семейным и
уголовным делам, заключенных Россией
с другими странами.

  • Наследственное
    право в объективном смысле базируется
    на сочетании двух основополагающих
    принципов:

  • принципа свободы наследования;

  • принципа охраны интересов семьи и
    обязательных наследников.
  • Эти
    два принципа пронизывают все наследственное
    право, на их основе происходит построение
    норм указанного института.

Принцип
свободы наследования заключается в
том, что собственник имеет возможность
по своему выбору распорядиться
принадлежащим ему имуществом, т.е.
завещать его по своему волеизъявлению.
Наследодатель может также не делать
завещательных распоряжений вообще. Он
может определить круг наследников и
распределить наследство между ними
либо лишить наследства некоторых или
всех наследников.

Правопреемники
же наследодателя также свободны в своем
выборе: они могут принять наследство,
а могут и отказаться от него. Однако
нельзя рассматривать данную свободу в
качестве абсолютной.

Конституционный
Суд РФ в своем Постановлении от 16 января
1996 года по делу о проверке конституционности
частей первой и второй ст. 560 ГК РСФСР в
связи с жалобой гражданина А.Б. Наумова
справедливо отметил: «Она (т.е.

свобода
наследования), как и некоторые другие
права и свободы, может быть ограничена
законодательством, но только в той мере,
в какой это необходимо в целях защиты
основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и законных
интересов других лиц, обеспечения
обороны страны и безопасности государства
(часть 3 статьи 55 Конституции РФ), т.е.
при условии, что ограничения носят
обоснованный и соразмерный характер»
.

———————————

СЗ РФ. 1996. N 4. Ст. 408.

Второй
принцип — принцип охраны интересов семьи
и обязательных наследников — как раз и
является проявлением ограничения
конституционного права наследования,
т.к.

это необходимо в целях защиты прав
и законных интересов членов семьи
наследодателя.

В соответствии с этим
принципом даже при наличии наследников
по завещанию так называемые обязательные
или необходимые наследники будут
наследовать определенную долю наследства.

В
качестве дополнительных можно выделить
такие принципы наследственного права,
как принцип универсальности наследственного
правопреемства, принцип свободы выбора
у наследников принять наследство либо
отказаться от него, принцип охраны
наследства от противоправных посягательств.

Принцип
универсальности наследственного
правопреемства заключается в том, что
наследник замещает наследодателя во
всех правоотношениях, в которых участвовал
наследодатель, за исключением тех,
которые носят строго личный характер.

Кроме того, акт принятия наследства
распространяется на всю наследственную
массу, в том числе на ту часть наследства,
о которой наследник не знает. Этот
принцип зафиксирован в ст.

1110 ГК, в
которой сказано, что наследство переходит
к другим лицам в порядке универсального
правопреемства, то есть в неизменном
виде как единое целое и в один и тот же
момент.

Принцип
свободы выбора на принятие наследства
заключается в том, что только сам
наследник может принять соответствующее
решение. Свое решение он не должен
чем-либо мотивировать, и при этом его
воля не должна подвергаться какому-либо
воздействию. В противном случае его
волеизъявление может быть признано
недействительным по основаниям,
предусмотренным для недействительности
сделок.

Принцип
охраны наследства от противоправных
посягательств состоит в том, что нотариусы
и другие должностные лица, принимающие
участие в регулировании наследственных
правоотношений, должны принимать все
необходимые меры по сохранности
наследственного имущества.

Источник: https://studfile.net/preview/6724671/

"Комментарий к законодательству о наследовании" (Гришаев С.П.)

Подготовлен для системы Комментарий к
Гражданскому кодексу Российской Федерации,
части первой / Отв. ред. О.Н. Садиков. М.:
Изд-во «Юринформцентр», 1995. С. 225 — 226.В
случае признания последующего завещания
недействительным по основаниям,
предусмотренным статьями 176 — 179 ГК РФ,
наследование осуществляется в
соответствии с прежним завещанием.

Если
последующее завещание признается
недействительным по иным основаниям,
прежнее завещание действует лишь в части,
не противоречащей новому завещанию. При
этом недействительность завещания не
лишает лиц, указанных в нем в качестве
наследников или отказополучателей, права
наследовать по закону или на основании
другого действительного завещания.

Завещание признается недействительным при
нарушении правил о форме завещания, других
положений настоящего Кодекса, влекущих
недействительность завещания. Следует
отметить, что устные завещания,
предусмотренные новым Кодексом, добавят
количество исков о недействительности
завещаний.

Так, возможна ситуация, когда
свидетели плохо видят, плохо слышат или
плохо понимают речь, которая в данной
ситуации может быть невнятной. Кроме того, в
качестве свидетелей могут находиться
недобросовестные люди.§ 7.

Исполнение
завещанияДействующее законодательство
предусматривает определенный порядок
исполнения завещания, под которым
понимается осуществление последней воли
наследодателя, выраженной в завещании. В
соответствии со ст.

1133 ГК исполнение
завещания осуществляется наследниками по
завещанию, за исключением случаев, когда
его исполнение полностью или частично
осуществляется исполнителем завещания. Таким образом, особая роль в наследственных
правоотношениях принадлежит исполнителю
завещания (душеприказчику), в качестве
которого могут выступать как наследники,
так и лицо, не входящее в круг наследников.

При этом исполнитель совершает все
действия, необходимые для исполнения
завещания. Таким образом, исполнителя
завещания можно рассматривать как
помощника наследников в осуществлении
последней воли завещателя, при этом его
права и обязанности определяются
содержанием завещания. Исполнитель
завещания выполняет свои обязанности
только добровольно.

Если лицо назначено
исполнителем завещания без его согласия,
оно вправе в любое время отказаться от
исполнения этих обязанностей без
объяснения причин отказа.

Причем
согласие лица быть исполнителем завещания
должно быть выражено этим лицом либо в его
собственноручной надписи на самом
завещании либо в заявлении, приложенном к
завещанию или поданном нотариусу в течение
месяца со дня открытия наследства.

Кроме
того, гражданин признается также давшим
согласие быть исполнителем завещания, если
он в течение месяца со дня открытия
наследства фактически приступил к
исполнению завещания (п. 1 ст. 1134 ГК). Возможны ситуации, когда после открытия
наследства возникнут обстоятельства,
препятствующие исполнителю в выполнении
своих обязанностей (например, тяжелая
болезнь).

Читайте также:  Заявление о выдаче исполнительного листа: образец и пример составления, бланк

В таких случаях он может быть
освобожден от своих обязанностей только в
судебном порядке, либо по просьбе самого
исполнителя, либо по просьбе
наследников. Перечень конкретных
правомочий исполнителя завещания
устанавливается в самом завещании и
удостоверяется свидетельством, выдаваемым
нотариусом.

Вместе с тем, поскольку в
завещании не установлено иное, исполнитель
завещания должен принять меры, необходимые
для исполнения завещания, в том числе: 1)
обеспечить переход к наследникам
причитающегося им наследственного
имущества в соответствии с выраженной в
завещании волей наследодателя и законом; 2) принять самостоятельно или через
нотариуса меры по охране наследства и
управлению им в интересах наследников; 3) получить причитающиеся наследодателю
суммы и иное имущество для передачи их
наследникам, если эти суммы не подлежат
передаче другим лицам; 4) исполнить
завещательное возложение либо требовать от
наследников исполнения завещательного
отказа или завещательного возложения. Кроме того, в соответствии с п. 3 ст. 1135 ГК
исполнитель завещания вправе от своего
имени вести дела, связанные с исполнением
завещания, в том числе в суде, других
государственных органах и учреждениях. В отличие от ранее действовавшего
законодательства исполнитель завещания
имеет право на возмещение за счет
наследства не только необходимых расходов,
связанных с исполнением завещания, но и на
получение сверх расходов вознаграждения за
счет наследства, если это предусмотрено
завещанием. Исполнитель завещания
приступает к исполнению завещания со дня
открытия наследства. В случае смерти до
открытия наследства исполнителя завещания
его обязанности автоматически никому не
переходят. Наследники по завещанию в
случае недобросовестного исполнения
исполнителем своих обязанностей могут
оспорить его действия в судебном порядке, а
при злоупотреблении исполнителями своими
полномочиями-потребовать прекращения его
действий.§ 8. Виды завещательных
распоряженийЗавещательный отказВ
соответствии со ст. 1137 ГК РФ завещатель
вправе установить завещательный отказ
(легат). Согласно п. 1 указанной статьи ГК
завещатель вправе возложить на одного или
нескольких наследников по завещанию или по
закону исполнение за счет наследства
какой-либо обязанности имущественного
характера в пользу одного или нескольких
лиц (отказополучателей), которые
приобретают право требовать исполнения
этой обязанности. Завещательный отказ
должен быть установлен в завещании. Таким образом, суть завещательного отказа
состоит в том, что из всей совокупности прав
и обязанностей, входящих в наследство,
определенному лицу или лицам передается
лишь какое-то определенное имущественное
право. Соответственно, можно говорить о
частичном правопреемстве. Завещательный отказ не может быть
установлен в каком-либо отдельном
документе, а должен быть частью завещания.
При этом содержание завещания может
исчерпываться завещательным отказом.
Завещательный отказ должен быть установлен
в завещании и, следовательно, не может быть
включен в завещание путем его толкования
судом. В основе легата лежит
обязательственное отношение между
наследником (наследниками), на которых
возложено исполнение отказа, и третьим
лицом (лицами) (отказополучателем или
отказополучателями), имеющим право
требовать исполнения отказа. В этом случае
отказополучатель выступает в качестве
кредитора, а наследник является должником.
При этом право требования отказополучатель
имеет не в отношении всего наследственного
имущества и не ко всем наследникам, а только
к тому наследнику по завещанию, доля
которого обременена завещательным
отказом. Соответственно к отношениям
между отказополучателем (кредитором) и
наследником, на которого возложен
завещательный отказ (должником),
применяются общие положения об
обязательствах (главы 21 — 26), поскольку из
правил настоящего Кодекса и существа
завещательного отказа не вытекает иное (п. 3
ст. 1137 ГК). Завещательный отказ
обременяет наследственное имущество и
поэтому при последующем переходе права
собственности на имущество, входящее в
состав наследства, к другому лицу право
пользования этим имуществом,
предоставленное по завещательному отказу,
сохраняется. Обязанность исполнения
отказа для наследника наступает лишь в
случае принятия им наследства. Закон
закрепил безусловное право
отказополучателя отказаться от получения
завещательного отказа. При этом отказ от
части причитающегося ему имущества, отказ в
пользу другого лица, отказ с оговорками или
под условием не допускаются. Возможны
ситуации, когда отказополучатель и
наследник совпадают в одном лице. В этом
случае право на принятие завещательного
отказа не зависит от права на принятие
наследства и возможно принятие наследства
без принятия завещательного отказа и
наоборот. Если отказополучатель
отказался от завещательного отказа,
наследник, обязанный исполнить
завещательный отказ, освобождается от
обязанности его исполнения за исключением
случаев, когда отказополучателю
подназначен другой отказополучатель. Предметом завещательного отказа не может
быть пожизненное содержание. Это
обусловлено тем, что поскольку
продолжительность жизни отказополучателя
неизвестна, то возможна ситуация, когда
пожизненное содержание превысит стоимость
наследственного имущества. Возможны
ситуации, когда наследник, на которого
возложено исполнение завещательного
отказа, умирает после открытия наследства,
не успев выполнить завещательный отказ.
Возникает вопрос о том, переходят ли
обязанности отказополучателя по
наследству. В Постановлении Пленума
Верховного Суда РФ (п. 15) от 23 апреля 1991 г. «О
некоторых вопросах, возникающих у судов по
делам о наследовании» был сделан
однозначный вывод о том, что права и
обязанности отказополучателя прекращаются
его смертью и не могут быть переданы им по
наследству. Представляется, что этот
вопрос надо решать в зависимости от того,
идет ли речь об исполнении разового
действия или же о длящихся отношениях. Так,
если речь идет о предоставлении
пожизненного права пользования жилым
домом, то вряд ли такая обязанность
отказодателя может перейти к его
наследникам. Если же речь идет о выплате
разовой суммы, то поскольку обязанность
выполнения этого действия возникла при
жизни отказодателя (и соответственно право
требовать исполнения этой обязанности),
однако не была исполнена при жизни
отказодателя, то эта обязанность должна
переходить по наследству. Завещательный отказ может быть возложен на
нескольких наследников, отказ обременяет
право каждого из них на наследство
соразмерно его доле в наследстве, поскольку
завещанием не предусмотрено иное. В
соответствии со ст. 1140 ГК если вследствие
обстоятельств, предусмотренных ГК, доля
наследства, причитавшаяся наследнику, на
которого была возложена обязанность
исполнить завещательный отказ или
завещательное возложение, переходит к
другим наследникам, а последние, поскольку
из завещания или закона не вытекает иное,
обязаны исполнить такой отказ или такое
возложение.

В течение длительного
времени дискуссионным являлся вопрос о
возможности подназначения
отказополучателя. Так, по мнению В.И.
Серебровского, не может быть указано в
завещании лицо, к которому должно перейти
право требовать исполнения обязательства в
случае отказа легатария или его смерти до
открытия наследства .

Однако исходя из
принципа свободы завещания и с учетом
отсутствия прямого запрещения закона
предоставление права на подназначение
отказополучателя не противоречило бы
действующему законодательству. По такому
же пути пошло и законодательство. Так, в
соответствии с п. 4 ст.

1137 ГК право на
получение завещательного отказа действует
в течение трех лет со дня открытия
наследства и не переходит к другим лицам,
однако отказополучателю в завещании может
быть подназначен другой отказополучатель
на случай, если назначенный в завещании
отказополучатель умрет до открытия
наследства или одновременно с
наследодателем, либо откажется от принятия
завещательного отказа или не воспользуется
своим правом на получение завещательного
отказа, либо лишится права на получение
завещательного отказа в соответствии с
правилами пункта 5 статьи 1117 ГК. ———————————

Серебровский В.И.
Очерки наследственного права М., 1965. С.
140.Не включенные в текст завещания
распоряжения об отказе не являются
завещательным отказом (легатом). Отказ
подлежит исполнению после того, как из
наследственной массы будет удовлетворена
обязательная доля и погашены долги
наследодателя перед другими
кредиторами.

Таким образом, если сумма
долгов окажется равной сумме имущества,
которую необходимо передать в силу
завещательного отказа, исполнение
завещательного отказа станет невозможным.

Кроме того, наследник, на которого
возложено завещателем исполнение
завещательного отказа, должен исполнить
его лишь в пределах действительной
стоимости перешедшего к нему
наследственного имущества, которая
превышает размеры его обязательной доли.
Таким образом, закон устанавливает
ограниченный объем исполнения
завещательного отказа.

Предметом
завещательного отказа может быть передача
отказополучателю в собственность, во
владение, основанное на ином вещном праве,
или в пользование вещи, входящей в состав
наследства, передача отказополучателю
входящего в состав наследства
имущественного права, приобретение для
отказополучателя и передача ему иного
имущества, выполнение для него
определенной работы или оказание ему
определенной услуги, осуществление в
пользу отказополучателя периодических
платежей и т.п. (п. 2 ст. 1137 ГК). В
частности, на наследника, к которому
переходит жилой дом, квартира или иное
жилое помещение, завещатель может
возложить обязанность предоставить
другому лицу на период жизни этого лица или
на иной срок право пользования этим
помещением или определенной его частью. Если завещательный отказ возложен на
нескольких наследников, отказ обременяет
право каждого из них на наследство
соразмерно его доли в наследстве, поскольку
завещанием не предусмотрено иное. Если
вследствие обстоятельств, предусмотренных
ГК, доля наследства, причитавшаяся
наследнику, на которого была возложена
обязанность исполнить завещательный отказ,
переходит к другим наследникам, последние,
поскольку из завещания или закона не
следует иное, обязаны исполнить такой отказ
или такое возложение (ст. 1140 ГК). Вопрос о
том, можно ли рассматривать право
завещательного отказа как вещное право в
отсутствие прямого указания закона, в
течение длительного времени был предметом
дискуссии. По мнению И.А. Емелькиной, это
право следует отнести к ограниченному
праву пользования чужой вещью, то есть
сервитуту, который также рассматривается
как ограниченное вещное право. В качестве
обоснования она приводит следующие
доводы. 1. Это право предполагает
пожизненное пользование жилым помещением,
которое находится в собственности другого
лица.

2. Это право связано с определенной
личностью, указанной в завещании . ———————————

Емелькина И.А.
Вещные права на жилые и нежилые помещения.
М., 2004. С. 29.Представляется, что относить
это право к числу сервитутных не следует.
Сервитутное право предполагает право
ограниченного пользования чужой вещью,
тогда как лицо, которому принадлежит право
завещательного отказа, может пользоваться
переданной ему вещью по своему усмотрению,
без каких-либо ограничений.

Вместе с тем
следует указать на то, что право
завещательного отказа несомненно
относится к ограниченным вещным правам.

Это
обусловлено тем, что оно производно от
права собственности (наследодателя), а
также тем, что для него характерно право
следования (то есть перехода при смене
собственника к новому собственнику в
качестве обременения).

Окончательно вопрос
о том, что право завещательного отказа
следует отнести к вещным правам, был решен в
новом Жилищном кодексе РФ. В частности,
статья 33 ЖК РФ, посвященная

Источник: https://www.lawmix.ru/commlaw/328

Ссылка на основную публикацию